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981.
扩大进口贸易优化外贸结构   总被引:1,自引:0,他引:1  
多年以来,在出口导向型战略的引导下,出口得到了诸多的关爱,而进口则备受冷落,其对经济增长的贡献也常被忽视。当前我省经济已经进入由工业化中期向后期过渡的阶段,出口创汇导向的粗放型外贸增长模式已不适应我省经济发展的需求,而且过度的顺差会引起贸易结构失衡,也易引起贸易伙伴国频繁的贸易摩擦与纠纷。因此,扩大高新技术产品和稀缺性资源的进口,促进我省外贸和谐发展,对浙江今后的发展具有重要意义。进口贸易发展现状及存在问题从1986年到2005年,浙江出口高速增长,进口发展相对缓慢,外贸顺差由8.9亿美元飙升至462.1亿美元,增加了51倍。…  相似文献   
982.
古巴距美国近在咫尺,遭受美国孤立和封锁已长达40余年。苏联东欧地区的社会主义政权像多米诺骨牌似的崩溃后,古巴遭受“双重打击”,形势  相似文献   
983.
论风险预防原则的适用要件——以国际环境法为背景   总被引:3,自引:0,他引:3  
作为国际环境法的基本原则之一,风险预防原则已经在许多国际环境协定中得到了直接的规定或间接的反映。在适用风险预防原则的过程中,需要遵循以下三个方面的要件:1.适用风险预防原则的前提条件,包括风险阀值和科学不确定性的确定;2.依据风险预防原则进行决策的过程中需遵循的要件,包括成本效益分析以及根据不同的风险水平采取适当的预防措施;3.执行风险预防措施的过程中需遵循的要件,包括对措施的后期审查及相关科学信息的收集。  相似文献   
984.
损失填补原则探微   总被引:2,自引:0,他引:2  
黄军  李琛 《法学评论》2006,24(2):78-82
损失填补原则,是保险法上最重要的法律原则之一,包括三个层面的基本涵义,具有禁止不当得利、控制道德危险和维护保险制度的基本功能。对于保险人的损失填补责任,具有法定和约定的限度。另一方面,损失填补原则在保险法领域存在着适用例外,包括量的例外和质的例外。围绕着损失填补原则之例外,学说上存在着绝对说、相对说以及修正绝对说的争议,这些争议对于深化对保险、保险利益和损失等概念的认识,颇有助益。  相似文献   
985.
新一轮服务贸易谈判若干问题   总被引:4,自引:0,他引:4       下载免费PDF全文
石静霞 《法学研究》2006,28(3):128-142
服务贸易的市场准入及进一步的规则完善是世界贸易组织多哈回合谈判中的重要议题。GATS 规则谈判中的焦点问题包括国内监管纪律、紧急保障措施、服务的政府采购及补贴等。根据香港“部长会议宣言”及附件 C,新一轮服务谈判的发展将表现在谈判目标、方法、时限及关注发展中国家利益等各个方面。我国应积极参与这些谈判,在具体承诺和规则制定方面维护自己的利益。  相似文献   
986.
论我国反垄断立法中的域外适用制度   总被引:10,自引:1,他引:9  
王先林 《法学杂志》2006,27(1):47-50
反垄断法的域外适用是目前各国反垄断法发生冲突的主要因素之一,也是在WTO竞争政策谈判中需要协调解决的重要问题之一。在我国制定反垄断法时也应当明确规定其适用于那些发生在外国但对我国的市场和消费者有着不利影响的限制竞争行为,但应将该行为产生“直接的、实质性的且可以合理预见的”限制或者不利影响作为适用的基本要件,同时,在具体执行中要求反垄断执法机构和法院权衡、分析多种相关因素。  相似文献   
987.
赵德玖 《法学杂志》2006,27(2):120-122
民事诉讼当事人作虚假陈述会带来一些不利后果,但是鉴于确立法律上的真实义务将面临诸多困难,且导致的弊端更为突出之现实,我国民事诉讼法不应确立真实义务,不能对虚伪陈述者加以法律制裁。  相似文献   
988.
先行登记保存之不可诉性   总被引:1,自引:1,他引:0  
魏磊 《法学杂志》2006,27(4):138-140
先行登记保存是行政强制行为的一种,由行政处罚法创设,创设目的是为减轻查封、扣押措施的滥用。从先行登记保存的行为性质、期限性质等方面都证明其具有显然的不可诉性。先行登记保存行政强制行为的应然救济方式应是知情权救济或行政申诉等,而不是行政诉讼。  相似文献   
989.
惩治我国道路交通违法行为的法律探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
王红玲 《法学杂志》2006,27(4):135-137
我国道路交通安全形势相当严峻,进一步惩治道路交通违法行为、规范道路交通秩序已经成为当务之急。本文探讨了惩治道路交通违法行为的法律建议。  相似文献   
990.
我国犯罪概念的宪法学透视   总被引:4,自引:0,他引:4  
欧爱民 《法商研究》2006,23(4):64-68
我国刑法采用的是狭义的犯罪概念。其将西方法治发达国家通过违警罪制裁的犯罪行为纳入行政违法行为的范畴,目的在于利用积极、主动、高效的行政程序代替被动、中立、耗时的司法程序,从快、从严惩治破坏社会秩序的违法行为,维护社会的长治久安。但从宪法学的角度看,这种“去罪化”立法模式的本质是行政权对司法权的篡夺,其有悖法律保留、正当程序、合乎比例、司法接近等一系列宪法原则。为了体现保障人权的宪法精神,从长远看,我国刑法应弃用狭义的犯罪概念而采用广义的犯罪概念;但考虑到问题的复杂性,从短期看,只能在涉及公民重大利益的行政制裁领域采取行政主体司法化的改革措施。  相似文献   
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